金沙娱乐- 威尼斯人- 太阳城 -澳门在线娱乐城2025年历城法院环境资源典型案例
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法院认为,当事人双方系相邻关系,应当按照有利方便生产和生活、团结互助、公平合理的原则,正确处理相邻关系。建造建筑物,不得违反国家有关工程建设标准,不得妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照。本案中,经过法院现场勘察,孙某东增设光伏板对确实孙某才采光造成了较大影响,孙某才系岁数较大的老年人,其居住环境长期接受不到充足的光照,必定会对其身心健康和日常生活造成不便和危险。法院最终判决孙某东拆除涉案屋顶安装的最北侧一排(13块)光伏太阳能板,某能源公司承担连带责任。
本案系在“双碳”目标背景下,新能源产业发展与居民生活权益产生冲突的典型相邻关系纠纷。本案判决在充分考虑农村生活实际、保障老年人居住环境权益的同时,兼顾了目前户用分布式光伏设备这种新能源产业的发展,警示光伏企业在推广户用项目时,必须履行审慎注意义务,避免因忽视相邻权益而引发群体性纠纷,有助于引导光伏行业更加规范、可持续地发展。
石某某与案外人任某1系邻居。2022年5月1日,任某1(甲方)与任某2(乙方)签订《房屋租赁合同》,约定甲方将其所有的房屋出租给乙方用于商务经营使用。任某2于2022年6月15日以该房屋为注册地成立健身中心,经营范围涉及唱歌、烧烤、电子游戏等娱乐活动。石某某因噪音污染,将任某2、健身中心起诉至法院。
法院认为,根据《中华人民共和国民法典》第二百七十九条,业主不得违反法律、法规以及管理规约,将住宅改变为经营性用房。业主将住宅改变为经营性用房的,除遵守法律、法规以及管理规约外,应当经有利害关系的业主一致同意。本案中任某2租赁的房屋与石某某相邻,依据石某某提交的《村镇规划选址意见书》,涉案房屋属于住宅。任某2将涉案房屋改为经营性用房,未经有利害关系的原告同意,不符合法律规定。法判决任某2停止在案涉房屋内的经营活动。
噪声污染伴随城镇化和工业化发展而产生。噪声侵权案件审理关系人民群众的生活安宁与财产安全,应当予以重视。本案中,责任人因违反规定在居住区内开展经营性活动产生噪声,致使其他邻居生活受到侵扰,法院依法责任令停止经营活动,依法维护了被侵权人的合法权益,对利用住宅小区进行商业性的经营行为具有较强的指导意义。
田某承包5亩农地种植桃树等果树230余棵,并自建蓄水井及引水设施用于灌溉。2017年至2020年,路桥公司在承建某公路施工工程中,因隧道爆破作业导致田某蓄水井震裂干涸,同时在承包地东侧修建一条临时通道用于运输渣土、石块等建材,施工车辆在非铺装路面行驶造成持续性扬尘污染,导致田某种植果树的树枝、树叶、花蕊、幼果均被尘土覆盖,果树减产严重,45棵果树已枯萎死亡。田某多次维权未果,诉至法院。
经法院主持调解,当事人双方达成协议:路桥公司于一次性赔偿田某果树损失、蓄水井及引水管报废费用共计83000元。
本案系建设工程引发的污染环境责任纠纷典型范例。法院在调解过程中将隧道爆破导致地下水系破坏与施工扬尘致农作物损害作为关联性损害因素,为类案处理提供纠纷化解参考,并且明确因施工单位未完全履行爆破震动防护、运输道路硬化等义务应承担赔偿责任,对规避环保投入的基建企业形成司法警示。
被告人刘某为某项目清表工程现场负责人。该项目园区内有一株160年和一株180年树龄的国槐树,已被认定为三级古树。前期,该项目所在管委会已就两棵国槐树是否符合迁移条件,向济南市园林和林业绿化局提出申请,但该申请未获得批准。后刘某私自组织人员将两棵国槐树进行移栽,致使两棵国槐树长势衰弱。
法院认为,被告人刘某违反国家规定,擅自移栽两棵已被认定为三级古树的国槐树,导致其中一棵长势衰弱、另一棵濒临死亡,构成非法采伐国家重点保护植物罪。结合刘某的认罪态度,本院认为,被告人刘某具有坦白情节,归案后如实供述了自己的犯罪事实,并自愿接受法律处罚,其认罪态度较好,且在案发之后积极采取补救措施,酌情对被告人刘某从轻处罚并适用缓刑,并处罚金五万元。
古树名木,是自然与文明的共同馈赠。根据《城市古树名木保护管理办法》,树龄百年以上的树木即属古树,2020年3月,两高发布《关于适用
第三百四十四条有关问题的批复》,规定“古树名木以及列入《国家重点保护野生植物名录》的野生植物,属于刑法第三百四十四条规定的“珍贵树木或者国家重点保护的其他植物”。古树移植需经严格审批。本案中,被告人刘某作为工程负责人,在明知审批未获通过的前提下仍强行移植,主观过错明显。本案为移植古树划定了法律红线,警醒避免类似行为发生,推动社会形成重视古树的良好氛围。本案判决作出后,刘某在原国槐树迁出地重新种植了两棵新的国槐树,刘某所在项目公司委托园林公司对移植的国槐树进行养护,刘某本人也支付了养护费用,实现了将“惩治、教育、修复”功能有机结合,为古树保护提供了可复制的“历城经验”。
2020年4月,时任某村党支部书记兼主任赵某、副主任潘某与村民杨某签订《清运建筑垃圾协议》,意欲盗采本村90亩地块内的河流子(建筑用砂石)。2022年9月至2023年1月,杨某组织机械挖掘并销售砂石,金某伙同高某收购317车砂石转售获利89万余元,张某收购360车砂石获利38万余元,六人非法开采矿产品总价值127万余元,造成土地严重破坏。
法院认为,六被告人未取得采矿许可证擅自采矿,构成非法采矿罪,分别判处有期徒刑三年至一年六个月,并处罚金九万元至四万元。对赵某、潘某、高某、张某宣告缓刑同时禁止其在考验期内从事矿产资源开采相关经营活动,另追缴违法所得35.73万元。由刑事附带民事公益诉讼被告张某、赵某、潘某、杨某、金某依调解协议内容支付土地恢复治理费用102.69万元,并分别在市级以上主流媒体向社会公众赔礼道歉。
本案系非法采矿引发的刑事附带民事公益诉讼案件,金某等六人以“垃圾清运”为名掩盖非法采矿的犯罪实质,法院通过审查协议与销赃记录精准定罪,严厉打击破坏生态环境和资源的违法犯罪行为。同时,本案开展生态修复,将退赃与生态修复同时进行,实现了“刑罚+生态恢复”双重效果。对利用职务便利实施犯罪的村干部在适用刑罚同时宣告从业禁止令,阻断再犯风险,为基层组织治理起到警示意义。
2024年4月,刘某等34名村民因承包地被占用,向某自然资源局申请公开项目用地批准文件及申报材料等政府信息,自然资源局经检索全流程网上审批服务监管平台系统,认定涉案土地“未启动集体土地征收程序”,遂依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第(四)项“经检索没有所申请公开信息的,告知申请人该政府信息不存在”之规定作出《政府信息公开告知书》,答复信息不存在。刘某等向区政府申请行政复议。区政府经审查维持原告知书,刘某等遂提起行政诉讼。
法院认为,自然资源局在收到申请后于法律规定期限内作出答复并送达,符合《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十三条的规定;区政府在行政复议中依法履行受理、通知答复、按期决定等程序,符合《行政复议法》规定。法院最终认定,自然资源局作出的《政府信息公开告知书》和区政府作出的《行政复议决定书》认定事实清楚、证据充分,程序合法,适用法律正确,判决驳回刘某等34人的诉讼请求。
本案对环境资源领域信息公开纠纷的审理具有三重示范价值:第一,本案明确“信息不存在”答复的审查标准,行政机关需提交证据证明已尽检索义务,且检索范围需覆盖申请内容。第二,本案判决厘清信息公开与实体权益的界限,刘某等人以“核实占用的合法性”为目的申请信息,但信息公开诉讼案件仅对行政机关答复行为的合法性进行审查,不涉及占地行为本身,避免混淆程序与实体救济路径。第三,本案体现司法护航重大环境治理项目效率,涉案项目系重点生态治理工程,本案判决在保障公民知情权的同时,支持行政机关依法高效履职,防止因程序问题阻碍项目推进,彰显司法对生态环境治理与程序正义的平衡。
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